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- 誣告罪有分兩種【580就是要贏】 南投律師事務所查詢

刑法上的誣告罪可分為普通誣告罪與特別誣告罪兩種,一般人犯的是普通誣告罪,有關普通誣告罪的成立要件,依刑法第一百六十九條第一項的規定,可以歸納成二點:

第一. 要有使他人受刑事處分或者懲戒處分的意圖:刑法所稱的意圖,通常是指期望的意思,也就是犯罪的目的。學說上稱為主觀的違法要件。刑事處分指的是依據刑法或者特別刑法給予處罰的意思。懲戒處分的對象,則限於具有公務員身分的人,就是要公務員受到公務員懲戒法所規定的懲戒處罰而言。

第二. 是向該管公務員誣告:所謂該管公務員指的是具有主管這種事務的公務員而言。在刑事處分方面,包括具有偵查犯罪職掌的司法警察、司法警察官,檢察官與擔任刑事自訴審判職務的法官等是。在使公務員受到懲戒處分方面,則包括被控告的公務員的主管長官、上級有監督權的主管機關長官,具有對違法失職的公務員行使彈劾權的監察院監察委員等是。

 

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-詐騙被抓 怎麼判? 【580就是要贏】嘉義律師事務所查詢

 

這些利用電話行使騙術,使人上當交付錢財的人,一旦被捕該負什麼刑責?基本上行為人意圖為自己或第三人不法之所有,使用詐術,使人將本人或第三人之物交付物交付,是犯了刑法第三百三十九條第一項的詐欺罪,要處五年以下的有期徒刑、拘役或新台幣三萬元以下的罰金。如果以騙錢來維持生活的話,那便是刑法第三百四十條的詐欺常業犯,要處一年以上七年以下的有期徒刑,得併科新台幣十五萬元以下的罰金。


由於此類詐欺案件的猖獗,使民眾惶惶不安,政府在四月底由檢察總長召集檢警調以及電信。金融等單位舉行專案會議,要全力對付此類犯罪。刑事警察局在中正機場逮捕到一位躲在對岸廈門,利用電話轉接的方法對國人詐騙的犯罪集團羅姓主犯與共犯一共四人,據說該犯罪集團組織細密,台籍與大陸人士都有,除在台被捕者外,還有七、八人滯留在大陸活動,其中有專打電話的、有配小孩被打音效的,有號稱「車手」專門在台灣領錢的。花招出奇翻新,大家都得小心。

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- 槍枝彈藥的管制【580就是要贏】台東律師事務所查詢

政府方面對於槍枝彈藥的管制很嚴格。以往,未受允准,製造、販賣、運輸或持有軍用槍砲子彈,只能依刑法第一百八十六條規定,處以二年以下有期徒刑、拘役或銀元五百元以下的罰金。

意圖供自己或他人犯罪之用,依同法的一百八十七條的規定,也只能處以五年以下有期徒刑。

由於近年來社會趨向開放,不法之徒持槍枝作案與日俱增,地方流氓地痞更多擁槍自重,為非作歹,不勝枚舉。政府有鑒於此,乃於民國七十二年間制訂「槍砲彈藥刀械管制條例」的特別法予以管制,犯罪的刑度則予以大幅提高。用來維護社會的安寧秩序。後來因為槍枝犯罪愈來愈嚴重,曾經數度修法來因應。

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- 被告訊問須知【580就是要贏】 桃園律師事務所查詢

訊問被告,除了依刑事訴訟法第九十四條的規定,要先問清楚姓名年齡、職業、住所或居所、身分證號碼等等,查驗其人有沒有錯誤,或者有冒名頂替等情形。在訊問案情以前,依第九十五條的規定,要先告知下列四點事項:「一. 犯罪嫌疑及所犯所有罪名。罪名經告知後,認為應變後者,應再告知。二. 得保持緘默,無須違背自己之意思而為陳述。三. 得選任辯護人。四. 得請求調查有利之證據。」

這法條是民國八十六年十二月十九日所修正的,目的純是在保護刑事案件中的被告。讓被告能夠瞭解自己在刑事訴訟程序中所處的地位,和應享有的權利。其中最重要的是緘默權和選任辯護人的權利,緘默權是指被告在應訊的時候,有權保持緘默,對於訊問人的問話,可以不予回答。依法把這些訴訟上的權利告知以後,被告願意作答,這些陳述,才可以當作證據。被告要求選任辯護人,訊問的人要等待四小時,讓辯護人到場。

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- 出國不要亂帶東西【580就是要贏】 新竹法律事務所諮詢

有關違禁物的犯罪,都是國際間共同的犯罪,除了要受到國內法的適用以外,在外國被查到的還要受到查獲國家法律的刑罰處罰。

縱然國內法不處罰的行為,如果外國的法律有處罰的規定,外國政府還是可以依據他們國家的法律來處罰,最近有一位國人前往大陸旅行,在當地購買了五支高壓的電擊棒,準備帶回家作自衛之用,回程經過澳門被當地海關查獲,由於電擊棒在澳門稱為電槍,屬於違禁武器,走私入境的罪名如果成立,要處二年以上八年以下的徒刑。

還好,澳門的司法當局知道電擊棒在我國未列為違禁物,考量犯罪的情節與素行,從寬給這位吳姓國人保釋離境。只是把他列為不受歡近人物,管制入境澳門五到十年。這個案例值得大家警惕,出國旅行千萬不可亂帶東西!

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- 什麼東西算是違禁品?【580就是要贏】桃園法律事務所諮詢

「違禁物」這三個字,只是我國刑法上一個抽象的法律名詞。一般來說,某些特定的物品,受到法令禁止私自製造、販賣、運輸、持有或者行使,這種物品便是違禁物。最常見的違禁物,該是毒品、槍械與炸藥等物。毒品危害防制條例所列管的毒品,像海洛因、嗎啡、安非他命等等,不問編列的毒品等級,只要是製造、運輸、販賣、施用毒品的行為,都有處罰的規定。

有的還處罰單純持有的行為。槍砲彈藥刀械管制條例所列的槍砲、彈藥、刀械等等,未經許可都是禁止製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、寄藏。持有或意圖販賣而陳列的行為,凡有這些行為,該條例都有處罰的明文。所以,這些物品都是刑法上所稱的違禁物。

 

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- 毒品觀察勒戒法條【580就是要贏】嘉義法律事務所諮詢

哪些物品被稱作為「毒品」?依現行的毒品危害防制條例第二條所下的定義,是指具有成癮性、濫用性及對社會危害性的麻醉藥品與其製品。可見毒品本來就是藥品,但是用多了會使人成癮,危害到人的身心健康。所以政府特別制定法律來管理。

由於科技日新月異,毒品的製作也跟著更新,政府必須隨時依據實際狀況,用這條例第二條的附表加以變動,來保護國民的健康。以前未列入管理的被稱件「快樂丸」或者「搖頭丸」的MDMA,已列為第二級毒品管理,K他命則列為第三級毒品管理。

犯了這條例第十條所規定的施用第一級與第二級的毒品的罪名,依照這條例第二十條第一項的規定,經過法院的裁定准許,都要送人指定的勒戒處所接受觀察、勒戒的處分,期間不得超過二個月。勒戒處所經過一段時期的觀察、勒戒,認為接受觀察、勒戒的人無繼續施用毒品的傾向,要報告法院,馬上把接受觀察、勒戒的人釋放。

成年的被告由檢察官為不起訴的處分;少年的被告則由少年法院或者少年法庭作出不付審理的裁定。也就是不必負任何刑事責任。事情便告一段落。如果有繼續施用毒品的傾向,那就要接受六個月以上的強制戒治,一直到沒有強制戒治的必要為止,最長不能超過一年。

受到這些處分的被告,都不算是犯罪,在五年以內再犯施用毒品的犯罪,相同的程序又要再重來一次,直到經過強制戒治執行完畢釋放以後,經過檢察官的不起訴處分或者法院的不付審理的裁定以後,在五年以內再犯施用毒品的犯罪,檢察官才能依這條例的二十三條的規定追訴這被告的施用毒品犯罪。少年犯才由少年法院或少年法庭用裁定交付審理。

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- 持有毒品 有什麼罪?

大麻是原產於印度的植物,所以又被稱為印度大麻,適合生長於溫帶或熱帶地區,通常是取植株的葉和花搗碎咀嚼,或者乾燥後製成煙絲、捲煙吸用。因其中含有大麻酚,施用以後會影響人的中樞神經系統,出現欣快感和倦睡,劑量大的時侯,會引起懶散、意識混亂、無方向感、時空扭曲、動作協調差,記憶、思考、注意判斷力下降。在生理上也會造成頻脈、發汗、眼球結膜紅腫、步履不穩、眼球震盪等症狀。對人的身體健康戕害甚大,世界各國大都將其列為毒品管理。

我國的毒品危害防制條倒是將其列為第二級毒品管理。施用第二級的毒品,依同條例第十條第二項的規定,要處三年以下有期徒刑。

如果經過調查只是單純的持有這些被查到的大麻,就我國的毒品危害防制條例來說,也有處罰的規定,依這條例的第十一條第二項的規定,要處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣三萬元以下罰金。這法條中所稱的「持有」,是刑法就財產犯罪中所使用的一個專用名詞,它的意義是指以支配物的意思,而事實上已經把這物置於自己的實力支配之下的狀態而言。

所以法律上稱為「持有」,與民法上的「所有」意義是有區別的,「所有」的著眼點是重在物的權利歸屬,而「持有」為現實的概念,重在事實上對物的支配狀態。除有特定的法律上的原因以外,所有人通常都是持有人,而持有人則未必就是所有人。

攜帶毒品的人一旦被查獲,為怕刑責上身,都會對毒品為誰所有,推得一乾二淨。如果從持有的觀點來看,只要毒品在身邊被查到,就與持有沾上了邊。被查到的毒品原想買來出售,意圖販賣而持有的刑責更重,依同條例第五條第二項的規定,要處五年以上有期徒刑,還可以併科新台幣五十萬元以下的罰金。

 

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- 司法黃牛的騙術

司法黃牛只憑三寸不爛之舌,把自己說成神通廣大,可以打通司法機關的任何關節,只要交付適量的金錢,在他安排之下,便可使該負的刑事責任,大事化小事,小事化無事。結果是金錢得手之後,被害人所涉的刑事案件,還是不動如山。可見那些說得天花亂墜言語,都是一種詐術,為的是要騙人錢財。

這種行為的確與刑法上的詐欺罪相當,因為刑法第三百三十九條第一項的詐欺罪犯罪,是以行為人意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付作為要件。被稱為「司法黃牛」的人,他的目的就是要得到非法的錢財,也就是有法條所規定的第一個要件:「意圖為自己不法之所有」;其次是用虛偽的事欺騙他人,例如自己根本不認識任何法官,卻誑稱與某某法官情同手足,只要透過某某法官,萬事都可擺平。

這就合於法條規定的第二個要件:使用「詐術」;再其次是法條中所規定的第三個要件,是要被害人交付財「物」,通常詐取的財物都是金錢。但並不是以金錢為限,凡是具有財產上價值的物都合於使人交付「物」的要件。至於「司法黃牛」這四個字,並不是法律上的正式名詞,一般司法文書稱呼這種假借司法人員名義,向人詐騙財物的人,經常稱為「招搖撞騙份子」。

「司法黃牛」只是一種俗稱。為什麼會有這樣俗稱的形成,「黃牛」這兩個字,一般說來包含有三種意義:第一種的意義是指過去最為農家喜愛的好幫手,會駕車耕田,現在則淪為老饕餐桌上最愛的黃牛。第二種意義是一種俗話,通常是形容人的失約、賴皮,與對事情逃脫責任的意思。

例如:「你說昨天要請我吃飯,怎麼又黃牛了」便是。第三種意義也是一種俗稱,指的是一些從事包攬攏斷而從中獲取利益的人。「司法黃牛」應該是從此類黃牛的意義引申而來﹕目前有關「司法黃牛」這個名詞,官方的司法文書雖然未加採用,但是在社會大眾都可以瞭解那指的是什麼勾當。


由於「司法黃牛」的所作所為都是假藉司法人員的名義歛財,嚴重影響司法機關和司法人員的信譽,一旦東窗事發,檢察官都會向法院從重求刑,法院也都會從重判決。

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-買槍的零件有罪嗎?

槍枝與子彈是用來奪人性命的武器,我國是對槍械、彈藥採取高標準管制的國家,民國二十四年公布施行的現行刑法,即在公共危險罪章第一百八十六條、第一百八十七條分別定有未經允准持有軍用槍砲、子彈即應受到刑罰處罰的明文,後來因為持用槍械犯罪愈來愈猖獗,乃於民國七十二年間制定特別法「槍砲彈藥刀械管制條例」予以管制,並加重刑罰的處罰,期望在重罰之下,能對治安有所改善。

自該特別法施行以後,凡是有關槍械彈藥。刀械等都納入這條例管制。槍械子彈自國外進入國內,便有這法律的適用,一旦被查獲,就得視犯罪事實,依槍械的種類或者子彈,接受不同刑罰的處罰。至於購買手槍零件會不會受到刑罰處罰的問題,這要看槍枝零件的性質和種類來決定。

上面提到的刑法公共危險章中,並沒有把持有軍用槍砲的零件列為犯罪,不過,槍砲彈藥刀械管制條例第十三條規定有未經許可,製造、販賣、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣所陳列槍砲主要零件的行為列為犯罪,違反的話,應依零件的性質種類處以最重三年以上十年以下,最輕六月以上五年以下有期徒的刑罰。

這裡所稱的槍砲主要零件,依這條例第四條第二項的立法解釋,是指組成槍砲的主要零件而言,如果無法供組成槍砲之用者,則不在處罰的範圍,也就是不成立犯罪。主要零件的種類,依同條的三項規定,則須經由中央主管機關的公告。另外利用郵遞或其他方法將成立犯罪的槍砲主要零件,自國外運進國內,還牽涉到「運輸」、「走私」的相關刑罰問題,那刑責就會更重了 。

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- 當人頭帳戶有什麼刑責?

收購或者租用他人帳戶存摺的歹徒,大都是那些利用電話行詐,危言恐嚇,誘取被害人持用金融卡走向自動提款機,然後用詐騙手法愚弄被害人,聽他的口令操作提款機的按鍵,在被害人不知不覺中,把被害人帳戶中的存款,悉數轉到這些買來或者租來的人頭帳戶中,然後迅速用提款卡把詐騙得來,轉入帳戶中的存款提走。等到被害人發覺自己帳戶中的存款不翼而飛,詐騙歹徒早已不知去向,只留下沒有存款的人頭帳戶可供追查,如果在出賣或者出租存款帳戶者的身上,追查不到購買或者租用者的蛛絲馬跡,這案件就像斷了線的風箏,無從查起,想要破案真是難上加難!


刑法上的詐欺犯罪,是以詐術使人交付財物為犯罪構成要件,歹徒已經行使詐術,在被害人尚未交付財物之前,只是成立詐欺的未遂犯,等到把存款轉入人頭帳戶中,這時詐欺罪才告成立。提供人頭帳戶的人或許會說自己只是提供帳戶給歹徒使用,並未參與詐騙行為,應該不會成立詐欺罪。不過在刑法的理論上,明知歹徒使用人頭帳戶是用來犯罪,還刻意提交給歹徒收受被害人交付的財物,便與歹徒成立詐欺罪的共同正犯。

而這些詐欺歹徒,平日無所事事,反復行騙作為生活,應成立刑法第三百四十條的常業犯,要處一年以上七年以下的有期徒刑,還可以併科銀元五萬元以下罰金。另外提供帳戶的人是把帳戶供犯刑法第三百四十條重大犯罪的人,作為收受犯罪所得之用。屬於洗錢防制法第二條第二款的洗錢行為,依這法第九條第二項規定,要處七年以下有期徒刑,得併科新台幣五百萬元以下之罰金。

 

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-羈押是什麼意思?

刑事訴訟中可以成為羈押的對象,限於具有被告身分的人。也就是被關進看守所的人,必須先被冠上「被告」的名稱。就「被告」兩個字的文義來說,應該是指一個人在刑事案件被訴的時候,才能稱為被告。不過現行刑事訴訟法是以案件是否在檢察官偵查中作為界線,在司法警察調查刑事案件中的涉案人,稱為「犯罪嫌疑人」。

 

一旦被司法警察移送給檢察官偵查,身分便被改稱為被告。檢察官自己開始偵查的案件,受理以後就直接列為被告。犯罪嫌疑人在這階段,才有被羈押的可能。也不是每一位成為被告的人都有可能被羈押,羈押被告在刑事訴訟法中是有一定的條件,合於羈押條件的被告才會被羈押。

 

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- 警察釣魚算是教唆嗎?

「釣魚」與「陷害教唆」是大有不同;「陷害教唆」,是指犯罪嫌疑人本來並無半點犯罪的故意,純因司法警察的設計,用引誘、教唆等等的不正當方法,設局誘陷,引發犯罪行為人萌生犯罪的故意,進而著手實行犯罪。

司法警察再對這種行為蒐集證據,予以逮捕偵辦。因為自始即非循正當程序取得證據,司法實務上都認為不應容許證據力存在。司法警察的「釣魚」,則是以自始即具有犯罪故意的行為人作為對象,為了達成犯罪調查目的之必要,佈設機會,與之對合,進而蒐集證據,沒有違背法定程序,最高法院九十三年台上字第一七O四號判決,認為此種情形下所取得的證據,並不違法。

 

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- 未成年人作證不實 怎麼辦?

證人的證言,法院可以採為判決的基礎,因此證人的證言,內容必須真實,沒有半點虛偽。刑事訴訟法為此定有具結的程序,要求證人在作證以前或者作證以後,具結也就是出具書面的切結書,證明自己所說句句真實,如果內容有虛偽不實,可以依刑法第一百六十九條的偽證罪來處罰,要處七年以下的有期徒刑。

不過,要少年或者兒童來作證人,刑法對於未滿十四歲等人。規定不負刑事責任;縱然具結,也不能依偽證罪來處罰。至於已滿十四歲未滿十八歲的人,刑法雖然規定有刑事責任能力,但得減輕其刑。

這些年齡的人,由於年事尚輕,知識也未發達,刑事訴訟法為了保護他們,因此在第一百八十六條第一項規定,未滿十六歲者,不得令其具結。沒有具結就沒有偽證罪的問題。不過,這種不得令其具結的證言也不是毫無證據能力,只要調查其他證據,認為證言可以採信,在刑事訴訟上,還是可以當作證據的!

 

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-什麼情形算是正當防衛?

什麼是「正當防衛」,在一個文明的社會裡,一個人的權利原則上都要受到法律的保護,不容許個人有以暴制暴的反擊行為。但當個人的權利遭受急迫不法的侵害,來不及受到官署的保護與援助,為了防護權利,容許用自力對加害人實施反擊,排除現在的不法侵害,縱然這種排除行為,與犯罪的構成要件相當,因為可以阻卻違法,所以不成立犯罪。

由於正當防衛可以遏止不法侵害,維護人民的權利。各國刑法普遍都納有這種制度。我國刑法的正當防衛,是規定在第二十三條裡,條文是這樣規定的:「對於現在不法之侵害,而出於防衛自己或他人權利之行為,不罰。但防衛行為過當者,得減輕或免除其刑。」

由這條法條來觀察,成立正當防衛,必須符合下列三個要件,

笫一 須為排除現在不法侵害的防護行為。所謂不法侵害,是指這種侵害行為,是法律所不容許的行為。合法的侵害行為,是不可以主張正當防衛。

第二 須為防衛自己或他人的權利。權利的範圍甚廣,包括生命、身體、自由、名譽、財產以及公共利益等等。

第三 須非防衛行為過當。正當防衛的行為不罰。也就是不負刑事責任。行為過當仍然要負刑事責任,但是可以減輕或者免除其刑。

在第三項中有個特別規定:「對正在進行行凶、殺人、搶劫、強姦、綁架以及其他嚴重危及人身安全的暴力犯罪,採取防衛行為,造成不法侵害人傷亡的,不屬於防衛過當,不負刑事責任。」也就是說,一些重大危害社會的犯罪,是沒有防衛過當的問題。

 

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-  公園賭博怎麼判?

現行刑法在刑罰方面,於總則中規定有:死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役與罰金共五種,稱為主刑。另外還有褫奪公權、沒收計兩種,稱為從刑。另外在刑法分則的法條中規定,某種犯罪行為,應受到某種刑罰也就是主刑的處罰。

舉例,爺爺是在公園中與人賭博,公園是公眾遊覽休憩的地方,屬於公共場所,在公共場所或公眾得出入之場所,依刑法第二百六十八條第一項的規定,成立賭博罪。賭博財物雖然只關係到個人的財產處分,一個人沈湎賭博,就算贏錢也只會增加想贏得更多的徼倖心理,萬一輸錢就可能因此傾家蕩產。

影響到社會經濟,公共秩序。在公共場所賭博財物,畢竟不是罪大惡極的大案件,處罰不必過重,所以刑法還是用刑罰來處罰,不過主刑只是一千元以下的罰金。依據特別法「罰金罰鍰提高標準條例」第一條的規定,把罰金提高為十倍,罰金的數額就成為一萬元以下的數額。

刑法中的元,指的是銀元,除了法律條文有特別標明為新台幣以外,都是以銀元為單位,目前銀元折算新台幣還是固定在銀元一元折算新台幣三元。

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-役男偷毒品怎麼判刑?

替代役男,偷竊他的服勤單位桃園地檢署贓物庫所保管作為證物用的毒品「安非他命」,為什麼會被檢察官用「竊取公有財物貪污罪」的罪名聲請法官羈押,這得自替代役男的身分說起:替代役男是本應去服兵役的役齡男子,在法律所規定的特定條件下,依替代役實施條例的規定改服替代役。

兵役法第二十五條的規定,替代役的服役期間是不能少於常備兵的現役役期,在服替代役期間,是沒有現役軍人身分。所以替代役男雖然也是服兵役,但是犯了罪,是不會像現役軍人一樣依軍法用事,要歸由普通法院來審判。

替代役男既然不具現役軍人身分,怎麼同樣是行竊財物,一般人犯了成立的是竊盜罪,替代役男也是行竊,卻換來嫌涉貪污的重罪罪名。會造成這樣的結果,是由於替代役男分發在桃園地檢署服勤的關係,因為桃園地檢署是公務機關,在公務機關服務的人,都是公務人員。替代役男本來不是公務機關編制內人員,只是由主管機關分發至需用機關擔任輔助性工作,履行政府公共事務或其他社會服務。

在公務機關執行輔助性的工作,也是執行公務。依刑法第十條第二項的規定,便是依法令從事於公務之人員,是刑法上的公務員。而刑法上的公務員有了貪瀆的行為,是要依特別法的貪污治罪條例來處斷。

公務員竊取或侵占服務機關的公用或公有器財、財物者。屬於貪瀆的行為,貪污治罪條例第四條第一項第一款規定,要處無期徒刑、或十年以上的有期徒刑。一般人犯了刑法上的普通的竊盜罪,法定本刑是五年以下有期徒刑、拘役或新台幣一萬五千元以下的罰金。兩相比較,有公務員身分的人,刑責是重得多!

另外,替代役男竊取的是二級毒品「安非他命」,只要一到手,又成立了毒品危害防制條例第十一條第二項的持有二級毒品罪,要處二年以下有期徒刑。自己施用則是二年以下有期徒刑,如果是拿去賣給別人,則成立同法第四條第二項販賣罪,要處無期徒刑或七年以上的有期徒刑。

 

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- 慣竊怎麼判刑?

往往同一案件,由於主審法官的觀點不同,而使案件呈一百八十度的大逆轉,使司法威信蒙受影響。另外連續犯依刑法規定以一罪論之後,雖可以加重其刑至二分之一,如行為人惡性重大,基於概括犯意一再反覆多次犯罪,亦只能在加重後的法定刑度內處以刑罰,就行為人而言,連續犯遠較一罪一罰,然後再據以定應執行刑為有利。

又連續犯既係以一罪論,在整個連續犯罪的事實只接受一次裁判,其中的犯罪事實一部分經實體判決確定,效力就及於全部。判決確定以後再發現應屬於連續行為中的其他犯罪,也不能再作出實體判決。

舉例:行為人因為偷竊一輛腳踏車被移送法辦,法官認為情節輕微,從輕量刑。判決確定後又發現這行為人又犯有闖空門大搬家的重大犯行,經法官審理後認為後案是前案的連續犯,前案既然判決確定,判決的效力就及於後案,後案便不能再對被告作出有罪的判決,產生以小括大的弊端,有違刑罰公平合理的意旨。

連續犯的規定經廢止以後,有數行為的犯罪行為人的犯行,就要回歸刑法一罪一罰的原則來處理,依刑法第五十條的規定併合處罰。再依第五十一條各款的規定,來定應執行刑。就定有期徒刑的第五款來說,宣告多數有期徒刑者,於各刑期中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。定刑結果,目前是不得逾二十年。這次修法也修正為「不得逾三十年。」那

些一再多次行竊的慣竊,未來的定刑結果,很有可能會出現十年以上的有期徒刑。

 

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- 怎樣算是連續犯?

刑法上的連續犯,是指犯罪的行為人,以一個概括的犯意,反反覆覆用連續數個行為,去實施犯罪構成要件相同的犯罪。而這些多次犯罪,在外表上觀察,是有二以上的獨立犯罪行為,不過,這許多次的犯罪,都出於一個的概括犯意,像竊盜的行為人,起了一個概括的犯意,就是打定主意,以後遇到可以偷的東西都要下手去偷,今天到甲家偷了一次,過了幾天又到乙家去偷一次,過幾天又到丙家去偷。一家又一家的偷下去,到了第十次偷竊的時候,被警方查獲。

從這個犯竊盜罪的人,所為多次竊盜行為的外形觀察,每一次的竊盜行為,都可以獨立構成一個竊盜罪,也就是說十次的竊盜行為可以成立十個竊盜罪。由於這十次竊盜行為都是基於一個概括犯意,刑法予以擬制的規定,在法官裁判的時候,只論以一罪,接受一次刑罰的非難,學理上稱這種規定為「裁判上一罪」。

連續犯,在各國的立法例上也存有不同意見的爭議,像執大陸法系牛耳的德國刑法,就沒有納入連續犯的規定,二戰前法制偏重大陸法系的日本刑法第五十五條,原來就是連續犯的規定,在刑法學者間爭議不休後,也在昭和二十二年刑法修正案中予以刪除。

連續犯之會引起刑法學者的爭議,原因在於連續犯的數行為本可各自獨立成罪,由於出於一個概括的犯意,而被論以一罪。因此,認定多數犯罪行為,是否成立連續犯,以行為人主觀的犯意來作標準,而行為人主觀的意思,事實上並非他人所能知道,故只能用行為人表達在外部的客觀事實,來推斷行為人主觀的意念,這些推斷,全憑審判的法官審理案件時而得的心證,並無一定的標準可循,推斷是否妥適在審判實務上有其困難度。

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-軍人販毒怎麼判?

如有製造、運輸、販賣行為之一者,依毒品危害防制條例第四條第四款的規定,要判處三年以上十年以下有期徒刑。還可以併科新台幣三百萬元以下的罰金。

現役軍人,將毒品送往PUB和舞廳販售,就是犯了這條文中的販賣第四級毒品罪,所規定的刑罰並不算輕。

另外毒品危害防制條例所規定的犯罪,由於陸海空軍刑法有第七十七條的:「現役軍人違反毒品危害防制條例之規定者,依其規定處理之。」的明文,毒品案件因而成為陸海空刑法所規定的犯罪。所以現役軍人犯了販毒案當然要由軍事法院來審理。

舉例,軍人被警方查獲他販賣毒品,距離他退伍的日子只有短短的四天,等到軍事檢察官進行偵查的時候,服役的期限早已屆滿,應該已是平民身分,這時候是不是還要接受軍事法院的審判?

軍人犯罪在退伍以後是不是還要受到軍事審判,這得從軍人犯罪當時的身分來決定。犯罪在任職服役中,發覺在離職離役後者,由法院審判。為軍事審判法第五條第二項所規定。辜姓軍人是在服役中犯罪當場被查獲,就是犯罪在服役中,發覺也在服役中,當然不合移送法院審判的規定,應該由軍事法院來審判。

 

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